{"id":687,"date":"2012-09-20T11:28:09","date_gmt":"2012-09-20T11:28:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=687"},"modified":"2012-09-20T11:28:09","modified_gmt":"2012-09-20T11:28:09","slug":"licenziamento-di-una-lavoratrice-in-stato-di-gravidanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/09\/licenziamento-di-una-lavoratrice-in-stato-di-gravidanza\/","title":{"rendered":"Licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; Sentenza 18 settembre 2012, n. 15653<\/h2>\n<div>\n<p>Con sentenza del 16.10.2006 il Tribunale di Perugia, pronunciando sul ricorso proposto da P. T. avente ad oggetto l&#8217;impugnativa del licenziamento intimato 18 luglio 2002 dalla soc. Editoriale C. a r.l., dichiarava la nullit\u00e0 del licenziamento per tardiva contestazione degli addebiti e ordinava la riammissione al lavoro della ricorrente; respingeva i 1 ricorso nella parte avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento.<\/p>\n<p>Tale sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Perugia che, in accoglimento dell&#8217;appello proposto dalla lavoratrice, riconosceva le retribuzioni maturate dall&#8217;epoca del licenziamento alla data della sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>I giudici di appello respingevano l&#8217;appello incidentale proposto dalla soc. Editoriale C., che aveva eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per avere il Tribunale dichiarato nullo il licenziamento in mancanza di una specifica eccezione di tardivit\u00e0 della contestazione disciplinare formulata ritualmente dalia ricorrente; la societ\u00e0 aveva altres\u00ec dedotto che la contestazione era stata fatta in tempi congrui; che i fatti addebitati erano gravi e tali da giustificare il licenziamento anche durante lo stato di gravidanza.<\/p>\n<p>Nel respingere l&#8217;appello incidentale su* vizio di ultrapetizione, la Corte di appello osservava che la P. aveva dedotto la violazione del principio di immediatezza della contestazione sin dal ricorso introduttivo. Dichiarava inammissibile, perch\u00e9 generico, il motivo di appello vertente sulla fondatezza dell&#8217;eccezione.<\/p>\n<p>Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la societ\u00e0 Editoriale C., che formula quattro motivi..<\/p>\n<p>Resiste con controricorso P. T..<\/p>\n<p>La ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione dell&#8217;art. 132 c.p.c. e dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e comunque all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, per avere la Corte di appello motivato per relationem con mero riferimento al ricorso introduttivo.<\/p>\n<p>Con il secondo motivo, si deduce omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c) e comunque violazione dell&#8217;art. 414 n. 4 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ove si ritenesse sufficiente il mero rinvio ad un atto processuale precedente, il ricorso introduttivo conteneva un assunto del tutto generico (&#8220;&#8230;.le lettere di contestazione facevano riferimento a normali vicende lavorative, peraltro neppure fresche, perch\u00e9 risalenti a vario tempo prima&#8230;.&#8221;) e la sentenza non aveva spiegato come, su tali basi, potesse ritenersi formulata l&#8217;eccezione di intempestivit\u00e0 della contestazione disciplinare.<\/p>\n<p>Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;art. 132 c.p.c e dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c e comunque all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, per non avere il giudice di appello indicato quali fossero i principi giurisprudenziali posti a base dell&#8217;accoglimento del gravame della Pieraccini relativo alla debenza delle retribuzioni, non potendo la motivazione risolversi nel mero rinvio agli atti di parte.<\/p>\n<p>Con il quarto motivo, la societ\u00e0 denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque violazione dell&#8217;art. 414 n. 4 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, poich\u00e9, quand&#8217;anche un generico richiamo fosse idoneo a sorreggere la decisione, questa sarebbe censurabile non potendo condividersi la soluzione interpretativa secondo cui alla lavoratrice licenziata nel periodo di gravidanza competono le retribuzioni &#8211; per il periodo dal licenziamento fino alla riassunzione &#8211; senza l&#8217;offerta della prestazione lavorativa. La continuit\u00e0 del rapporto di lavoro che viene affermata in caso di licenziamento nullo non pu\u00f2 comportare di per s\u00e9 il diritto alle retribuzioni, in quanto queste, seppure erogate in funzione risarcitoria, devono correlarsi alla controprestazione, la quale deve essere offerta; solo nel periodo di astensione obbligatoria, e dunque nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi, la donna non pu\u00f2 n\u00e9 offrire n\u00e9 eseguire la prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 ricorrente deduce che &#8220;tutt&#8217;al pi\u00f9 la lavoratrice potr\u00e0 vedersi riconosciuta la retribuzione dovuta per il periodo di astensione obbligatoria, perch\u00e9 in questo ella non pu\u00f2 oggettivamente dare alcuna offerta di prestazione&#8221;; &#8220;nel caso di specie non potevano riconoscersi alla P. retribuzioni a far tempo dal periodo dal licenziamento (avvenuto nel sesto mese di gravidanza) e lino alla data della decisione (a ben quattro anni e mezzo dal parto) ma solo dai settimo mese di gravidanza e fino ai terzo mese di maternit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p>La controricorrente ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 dell&#8217;intero ricorso perch\u00e9 privo della formulazione dei quesiti di diritto, dovendo condividersi l&#8217;interpretazione che ha ravvisato nel requisito di forma introdotto dall&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 2.2.2006 n. 40 un parametro alla stregua del quale interpretare la validit\u00e0 del ricorso per cassazione anche nelle ipotesi di sentenze depositate dopo il 4.7.2009; nella specie, ci\u00f2 porterebbe a ravvisare una ragione di inammissibilit\u00e0 del ricorso in presenza di motivi cumulativi, poich\u00e9 contrario alle regole di chiarezza.<\/p>\n<p>L&#8217;eccezione preliminare \u00e8 infondata.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 366 bis &#8211; inserite nel codice di rito dall&#8217;art. 6 d.lgs. n. 40 del 2006 e poi abrogato dall&#8217;art. 47, comma 1, lett. D) legge 18 giugno 2009 n. 69 &#8211; disponeva che, nei casi previsti dall&#8217;art. 360, primo comma, nn. 1,2,3, e 4, l&#8217;illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere, a pena di inammissibilit\u00e0, con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto. In ragione del disposto dell&#8217;art. 272 d.lgs. n. 40 del 2006 la disposizione si applicala ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (avvenuta il 2 marzo 2006) .<\/p>\n<p>La disposizione \u00e8 stata abrogata ad opera dell&#8217;art. 47 della citata legge n. 69 del 2009: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione \u00e8 stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge&#8221; (avvenuta il 4 luglio 2009).<\/p>\n<p>Quindi l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 366 bis \u00e8 operante per i ricorsi proposti con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, mentre per quelli proposti antecedentemente {ma dopo l&#8217;entrata in vigore dei d.lgs. n. 40 del 2006) tale norma \u00e8 ancora applicabile.<\/p>\n<p>Nel case di specie, la sentenza impugnata, sebbene pronunciata il 10 giugno 2009, \u00e8 stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 9 settembre 2009; pertanto, essa non soggiace alla disciplina di cui al d.lgs. n. 40 dei 2006, in quanto pubblicata successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigere della legge n. 69 dei 2009, che ha abrogato l&#8217;art. 366 bis c.p.c. Ne consegue che ogni richiamo alle prescrizioni formali che attengono alla formulazione del quesito di diritto \u00e8 privo di fondamento.<\/p>\n<p>Per quanto attiene all&#8217;assunto di inammissibilit\u00e0 per difetto di chiarezza, deve osservarsi che dalla promiscuit\u00e0 della formulazione dei motivi non discende una declaratoria di inammissibilit\u00e0 ogni qualvolta l&#8217;ambiguit\u00e0 della prospettazione possa essere superata attraverso l&#8217;interpretazione del contenuto effettivo delle doglianze.<\/p>\n<p>Con i primi due motivi, si chiede a questa Corte se la motivazione della sentenza possa risolversi nel mero rinvio ad un atto processuale precedente (primo motivo) e se attenga ad un fatto decisivo l\u2019omessa o insufficiente motivazione circa l&#8217;interpretazione della domanda introduttiva e delle relative eccezioni (secondo motivo). Con i restanti motivi, si chiede a questa Corte se la motivazione della sentenza possa risolversi nel mere rinvio ad un orientamento giurisprudenziale non specificamente indicato (terzo motivo e se verta su un facto decisivo l&#8217;omessa o insufficiente motivazione in merito alla questione di diritto concernente l&#8217;automatismo del diritto alle retribuzioni in caso di licenziamento nullo in difetto di offerta della prestazione lavorativa, in particolare nel caso di una donna in stato di gravidanza al di fuori del tempo della astensione obbligatoria.<\/p>\n<p>Venendo all&#8217;esame dei ricorso, questo involge la questione di un presunto error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di merito per avere affermato l&#8217;intempestivit\u00e0 della contestazione disciplinare senza che la parte interessata avesse formulato la relativa eccezione (da qualificare eccezione in senso strette) nel ricorso introduttivo dei giudizio.<\/p>\n<p>Secondo costante giurisprudenza, \u00e8 riconducibile all&#8217;art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. il rilievo di vizi attinenti all&#8217;ultrapetizione e all&#8217;extrapetizione. Inoltre, il principio secondo cui l&#8217;interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti d\u00e0 luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuale, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 17109\/2309, 11755\/2004, 254\/2006, 409\/2006). Qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (un sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ci\u00f2 consente alla Suprema Corte l&#8217;esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l&#8217;errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (v. Cass. n. 9471 del 2004).<\/p>\n<p>La doglianza della ricorrente, che in via diretta \u00e8 rivolta agli aspetti motivazionali della sentenza d&#8217;appello cor. la denuncia del vizio di motivazione, Involge, in via indiretta, l&#8217;erroneit\u00e0 di tale decisione sub specie della ultrapetizione, dunque un vizio procedurale, rientrando, cos\u00ec, nella categoria di cui al punto 4 sopraindicato.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, il rinvio generico al ricorso introduttivo contenuto nella sentenza impugnata, in assenza di qualsiasi altra specificazione, impone l&#8217;esame di tale atto da parte di questa Corte, onde riscontrare l&#8217;esistenza o meno dell&#8217;eccezione di tardivit\u00e0 della contestazione disciplinare.<\/p>\n<p>In proposito, va premesso che \u00e8 irrilevante la mancanza di una formale eccezione, dovendo invece rilevarsi se la parte, pur senza necessit\u00e0 di ricorrere a formule rituali, avesse manifestato con chiarezza la volont\u00e0 di denunciare il suddetto vizio procedimentale (Cass. n. 19159 del 2006; n. 1890 del 2009).<\/p>\n<p>Dalla lettura complessiva dell&#8217;atto introduttivo, risulta che l&#8217;intero impianto argomentativo era teso a dimostrare che i fatti risalivano a diversi mesi prima della contestazione ed erano di immediato riscontro probatorio, s\u00ec che il ritardo nella contestazione disvelava l&#8217;intento effettivo della parte datoriale di rivalutarli in coincidenza con lo stato di gravidanza della ricorrente, del quale l\u2019imprenditore aveva nelle more preso conoscenza.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 di sollevare l&#8217;eccezione risultava, oltre che dalle espressioni riportare nel ricorso per cassazione, anche dalle argomentazioni che avevano posto in evidenza l\u2019 incongruit\u00e0 temporale tra il momento della conoscenza dei fatti e il momento del loro rilievo disciplinare: con riguardo all&#8217;addebito relativo all&#8217;omesso controllo di pagamenti di somme dovute dalla conduttrice di un immobile, la ricorrente aveva dedotto di essere stata lei stessa che &#8220;all&#8217;inizio 2002, aveva rilevato l&#8217;esistenza di alcuna anomalie nel comportamento della s.r.l. Sole Immobiliare, per cui lo aveva fatto presente al sig. F. C.&#8221; e la pratica era stata avviata al legale per l&#8217;inizio di un&#8217;azione di recupero nei confronti della societ\u00e0 debitrice; quanto all&#8217;addebito relative al pagamento di somme portate da due ricevute bancarie sebbene le stesse non corrispondessero a crediti effettivi, la ricorrente aveva rilevato che le ricevute bancarie erano scadute nel gennaio e nel febbraio 2002 ed aveva rimarcato l&#8217;atteggiamento di C. F., precipitatosi a muoverle contestazioni per non incorrere nella situazione di un rapporto di lavoro &#8220;permeato di un&#8217;ulteriore gravidanza&#8221;.<\/p>\n<p>Pertanto, il complessivo tenore dei ricorso era teso a dimostrare come la contestazione disciplinare attenesse a fatti che erano, oltre che inidonei a integrare la giusta causa, altres\u00ec risalenti ad epoca tale da lasciare intendere il disinteresse del datore di lavoro a sanzionarli, mentre l&#8217;averli rilevati successivamente poteva spiegarsi solo con la volont\u00e0 datoriale di disfarsi, di una lavoratrice in stato di gravidanza. Il ricorso introduttivo \u00e8 state quindi correttamente interpretato sia dal giudice di primo grado che da quello di appello e non sussiste il lamentate vizio di ultrapetizione.<\/p>\n<p>In conclusione, non sussiste l&#8217;errore processuale che si asserisce commesso per avere il giudice di primo grado pronunciato ultrapetita in mancanza di una eccezione in senso proprio non espressamente formulata nel ricorso introduttivo e per avere il giudice di appello respinto il motivo con cui la questione della violazione di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. era stata sollevava in sede di gravame.<\/p>\n<p>I primi due motivi del ricorso per cassazione vanno, pertanto, respinti.<\/p>\n<p>Deve pure osservarsi che la societ\u00e0 Editoria Le C. s.r.l. ha fatto acquiescenza alla sentenza di appello nella parte in cui questa ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame avente ad oggetto l&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione anzidetta. Il primo giudice aveva indicato i motivi per i quali la contestazione doveva ritenersi non tempestiva; la Corte di appello ha ritenuto che sul punto il gravame non contenesse argomentazioni specifiche, limitandosi alla mera riproposizione delle difese svolte in primo grado sul punto e sostenendo semplicemente la necessit\u00e0 di ponderati controlli ed approfondimenti, preliminari rispetto alla contestazione degli addebiti. Non vi erano elementi per rimettere in discussione, stante la genericit\u00e0 e quindi l&#8217;inammissibilit\u00e0 del motivo, la questione della fondatezza dell&#8217;eccezione di intempestivit\u00e0. Il punto non \u00e8 stato investito dal ricorso per cassazione, di conseguenza si \u00e8 formato il giudicato interno sulla statuizione con cui \u00e8 stato ritenuto violato, nella specie, il principio dell&#8217;immediatezza della contestazione degli addebiti, da cui l&#8217;intempestivit\u00e0 del licenziamento e il difetto di un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Il secondo gruppo di censure (terzo e quarto motivo) attiene al riconoscimento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento alla sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>E&#8217; ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale (Cass. n.11710 del 2011). Tuttavia, tale situazione nella fattispecie in esame non ricorre, in quanto La decisione impugnata ha richiamato i principi giurisprudenziali che la stessa P., appellante principale, aveva indicato a sostegno della sua doglianza relativa al mancato riconoscimento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento senza necessit\u00e0 di un atto di messa in mora del datore di lavoro. La motivazione della sentenza contiene una chiaro riferimento alla giurisprudenza espressa in materia di licenziamento nullo perch\u00e9 intimato durante lo stato di gravidanza della lavoratrice (&#8220;con l&#8217;appello principale la P&#8230;.-ha comunque rilevato la contrariet\u00e0 di tale decisione rispetto a tutta la consolidata elaborazione giurisprudenziale, in base alla quale la lavoratrice licenziata in stato di gravidanza non ha alcuna necessit\u00e0 di fare offerta della propria prestazione. La censura \u00e8 completamente fondata&#8230;ed \u00e8 qui inutile riportare i principi giurisprudenziali in materia, ampiamente citati nel ricorso in appello ed a tutti noti&#8221;).<\/p>\n<p>E&#8217; evidente che non si versa in una situazione di motivazione apparente, essendo stata indicata la fattispecie legale cui atteneva l&#8217;orientamento giurisprudenziale condiviso e nella quale era ritenuta sussuimibile la fattispecie concreta e tale giudizio espresso dal giudice di merito non \u00e8 stato specificamente censurato in sede di ricorso per cassazione.<\/p>\n<p>Va pure osservato che soddisfa l&#8217;obbligo di motivazione La sentenza del giudice di merito che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalit\u00e0 risultano esposte, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della decisione (Cass. n. 13C66 del 2007).<\/p>\n<p>Anche il terzo motivo \u00e8, dunque, infondato. In ordine al quarto motivo, deve osservarsi che i principi di diritto di cui il giudice di appello ha fatto applicazione nel caso in esame sono quelli affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullit\u00e0 del licenziamento derivante dalla normativa di tutela delle lavoratrici madri comporta l&#8217;obbligo datoriale di pagare le retribuzioni anche in mancanza di richiesta di ripristino del rapporto, dovendo il rapporto ritenersi come mai interrotto (cfr. Cass. n. 6595 del 2000; n. 1312 del 1998, n. 16189 del 2002, n. 10531 del 2004, n. 426 e 10139 del 2005) . Il licenziamento intimato in violazione delle norme anzidette \u00e8 improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall&#8217;inadempimento, in ragione dal mancato guadagno (Cass. n. 18537 del 2004. La nullit\u00e0 \u00e8 comminata per il solo fatto che il licenziamento viene intimato nell&#8217;arco temporale protetto, risultando, pertanto, tale declaratoria del tutto svincolata dalle motivazioni -eccetto l\u2019ipotesi della giusta causa- che l&#8217;abbiano determinato e, tra l&#8217;altro, indipendentemente dall&#8217;elemento psicologico del recedente.<\/p>\n<p>Al riguardo, la societ\u00e0 ricorrente non ha addotto argomenti atti a contrastare le ragioni su cui l&#8217;orientamento giurisprudenziale anzidetto si fonda, limitandosi ad opporre una propria diversa soluzione interpretativa, del tutto svincolata dall&#8217;esame e dalla confutazione della giurisprudenza costante.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 dunque inammissibile, in quanto la condizione di ammissibilit\u00e0 del ricorso, indicata nell&#8217;art. 360 bis n. 1 c.p.c, introdotta dall&#8217;art. 47 della legge 69 del 2009, non \u00e8 integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimit\u00e0, laddove non vengano individuate le decisioni degli argomenti sui quali l&#8217;orientamento contestato si fonda (Cass. n. 3142 del 2011).<\/p>\n<p>In conclusione, il ricorso va respinto, con onere delle spese a carico della societ\u00e0 ricorrente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso e condanna la societ\u00e0 ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 40,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; Sentenza 18 settembre 2012, n. 15653 Con sentenza del 16.10.2006 il<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=687"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/687\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":688,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/687\/revisions\/688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}